07.03.202505:00
Прекращение производства по делу о банкротстве до выяснения статуса денежных средств от реализованного жилья неправомерно
Определение от 03.03.2025 по делу № А41-67743/2021 (305-ЭС24-20514)
Фабула дела:
Финансовый управляющий в деле о банкротстве подал ходатайство о прекращении процедуры реализации имущества, утверждении вознаграждения за процедуры реструктуризации долгов и реализации имущества и процентного вознаграждения.
Позиции судов:
🔸Суд первой инстанции производство по делу прекратил, утвердил вознаграждение управляющего.
🔸Суды апелляционной и кассационной инстанций определение оставили без изменения.
Позиция Верховного суда:
Действующая в период распределения финансовым управляющим конкурсной массы должника судебная практика распространяла исполнительский иммунитет на оставшиеся после расчетов с залоговым кредитором денежные средства, вырученные от продажи в рамках процедуры банкротства принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности и обременённого ипотекой единственного пригодного для проживания жилого помещения.
Впоследствии КС РФ в постановлении от 04.06.2024 № 28-П признал защищаемыми исполнительским иммунитетом и подлежащими исключению из конкурсной массы по заявлению гражданина-должника денежные средства от продажи единственного жилья за вычетом сумм, направленных на погашение требований залогового кредитора, а также погашение требований и расходов, предусмотренных абз. 2-4 п. 5 ст. 213.27 ЗоБ.
В рассматриваемом деле за счет вырученной от продажи заложенной квартиры должника денежной суммы, составившей основную часть конкурсной массы, подлежали погашению требования залогового кредитора, возмещению судебные расходы, уплате вознаграждение финансовому управляющему, а оставшаяся после этих выплат сумма должна была поступить в распоряжение должника, поскольку обладает исполнительским иммунитетом.
Соблюдение финансовым управляющим такого порядка распределения конкурсной массы отвечало бы принципам разумности и добросовестности его действий в процедурах банкротства, которые от него требуются п. 4 ст.20.3 ЗоБ и от которых зависит процентное вознаграждение.
Направить причитающиеся должнику на решение жилищной проблемы денежные средства на погашение требований незалоговых кредиторов возможно только при явно выраженном отказе должника от исполнительского иммунитета в отношении этих денежных средств.
Неподача должником в суд заявления об исключении денежных средств из конкурсной массы до расчетов управляющего с кредиторами и инициирования прекращения дела не могло быть истолковано управляющим как отказ от исполнительского иммунитета, а напротив, требовало выяснения воли должника и разъяснения права на подачу соответствующего заявления.
Отзыв должника, поданное им до рассмотрения ходатайства финансового управляющего заявление об оспаривании проведенных управляющим торгов указывают на отсутствие намерения должника на отказ от исполнительского иммунитета в отношении причитавшейся от продажи квартиры денежной суммы.
Однако суд первой инстанции, не проверив соблюдения порядка распределения конкурсной массы и не выяснив позиции должника об исключении из неё необходимых для реализации жилищных прав денежных средств, неосновательно признал мероприятия по делу о банкротстве исчерпанными и прекратил по нему производство.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение от 03.03.2025 по делу № А41-67743/2021 (305-ЭС24-20514)
Фабула дела:
Финансовый управляющий в деле о банкротстве подал ходатайство о прекращении процедуры реализации имущества, утверждении вознаграждения за процедуры реструктуризации долгов и реализации имущества и процентного вознаграждения.
Позиции судов:
🔸Суд первой инстанции производство по делу прекратил, утвердил вознаграждение управляющего.
🔸Суды апелляционной и кассационной инстанций определение оставили без изменения.
Позиция Верховного суда:
Действующая в период распределения финансовым управляющим конкурсной массы должника судебная практика распространяла исполнительский иммунитет на оставшиеся после расчетов с залоговым кредитором денежные средства, вырученные от продажи в рамках процедуры банкротства принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности и обременённого ипотекой единственного пригодного для проживания жилого помещения.
Впоследствии КС РФ в постановлении от 04.06.2024 № 28-П признал защищаемыми исполнительским иммунитетом и подлежащими исключению из конкурсной массы по заявлению гражданина-должника денежные средства от продажи единственного жилья за вычетом сумм, направленных на погашение требований залогового кредитора, а также погашение требований и расходов, предусмотренных абз. 2-4 п. 5 ст. 213.27 ЗоБ.
В рассматриваемом деле за счет вырученной от продажи заложенной квартиры должника денежной суммы, составившей основную часть конкурсной массы, подлежали погашению требования залогового кредитора, возмещению судебные расходы, уплате вознаграждение финансовому управляющему, а оставшаяся после этих выплат сумма должна была поступить в распоряжение должника, поскольку обладает исполнительским иммунитетом.
Соблюдение финансовым управляющим такого порядка распределения конкурсной массы отвечало бы принципам разумности и добросовестности его действий в процедурах банкротства, которые от него требуются п. 4 ст.20.3 ЗоБ и от которых зависит процентное вознаграждение.
Направить причитающиеся должнику на решение жилищной проблемы денежные средства на погашение требований незалоговых кредиторов возможно только при явно выраженном отказе должника от исполнительского иммунитета в отношении этих денежных средств.
Неподача должником в суд заявления об исключении денежных средств из конкурсной массы до расчетов управляющего с кредиторами и инициирования прекращения дела не могло быть истолковано управляющим как отказ от исполнительского иммунитета, а напротив, требовало выяснения воли должника и разъяснения права на подачу соответствующего заявления.
Отзыв должника, поданное им до рассмотрения ходатайства финансового управляющего заявление об оспаривании проведенных управляющим торгов указывают на отсутствие намерения должника на отказ от исполнительского иммунитета в отношении причитавшейся от продажи квартиры денежной суммы.
Однако суд первой инстанции, не проверив соблюдения порядка распределения конкурсной массы и не выяснив позиции должника об исключении из неё необходимых для реализации жилищных прав денежных средств, неосновательно признал мероприятия по делу о банкротстве исчерпанными и прекратил по нему производство.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
05.03.202505:00
Поручителям показали на их долю
Определение от 20.02.2025 по делу № А41-27292/2019 305-ЭС24-10389)
Фабула дела:
Общество обратилось с заявлением о замене кредитора в реестре требований кредиторов Должника на себя.
Общество мотивировало свои требования тем, что оно исполнило обязательство поручителей по кредитному договору.
Позиции судов:
🔸Суд первой инстанции удовлетворил заявление и заменил Кредитора на всю сумму.
Суд пришел к выводу о переходе к Обществу прав Кредитора в обязательстве в исполненной части, в связи с чем заменил Кредитора в реестре сопоручителя на всю сумму исполненного.
🔸Апелляционный суд уменьшил сумму, считая, что доля Заявителя, одного из сопоручителей, должна быть вычтена.
Суд указал, что исполнивший сопоручитель вправе предъявить регрессные требования к каждому из лиц, выдавших обеспечение, в сумме, соответствующей их доле в обеспечении обязательства, за вычетом доли, падающей на него самого.
🔸Суд округа согласился с апелляцией.
Позиция Верховного суда:
В ситуации, когда одно лицо получает кредитные средства, а другие аффилированные с ним лица, объединенные с заемщиком общими экономическими интересами, предоставляют обеспечение, зная об обеспечительных обязательствах внутри объединяющей их группы, предполагается, что соответствующее обеспечение направлено на пропорциональное распределение риска дефолта заемщика между всеми членами такой группы вне зависимости от того, как оформлено обеспечение (одним документом либо разными), что позволяет квалифицировать подобное обеспечение как совместное.
В рассматриваемом случае судами установлено, что поручительства и залог в обеспечение исполнения обязательств являются совместными, поскольку выданы по обязательствам обществ, входящих с поручителями (залогодателем) в одну корпоративную группу.
Перед кредитором по основному обязательству (то есть во внешних отношениях солидаритета) все лица, выдавшие обеспечение, являются солидарными должниками.
Однако в случае исполнения одним из сопоручителей обязательств перед кредитором его внутренние отношения солидаритета с другими выдавшими обеспечение членами группы правилами о суброгации не регулируются.
Применительно к настоящему спору это означает, что исполнивший сопоручитель вправе предъявить в порядке регресса каждому из других сопоручителей только 1/5 доли от суммы долга при условии, что сам уплатил больше приходящейся на него доли.
Однако суды в настоящем обособленном споре истолковали соответствующее разъяснение как позволяющее исполнившему сопоручителю предъявить другим сопоручителям 4/5 доли, что основано на ошибочном применении норм гражданского законодательства.
При этом, исчисляя конкретный размер доли, необходимо учитывать, что в силу самостоятельности обеспечительных обязательств размер долга, устанавливаемый в реестре каждого поручителя, может различаться в зависимости от даты введения первой процедуры по делу о банкротстве и периодов применения соответствующих мораториев на начисление процентов по обязательству и финансовых санкций.
Помимо этого, из существа обеспечительных обязательств, направленных на максимальное удовлетворение требований кредитора за счет имущества всех поручителей и залогодателей, и принципа добросовестного осуществления гражданских прав следует, что должник в обеспечительном обязательстве, частично исполнивший обязательство перед кредитором, не имеет права на удовлетворение своего требования к другому солидарному должнику до полного удовлетворения последним требований кредитора по основному обязательству.
Поскольку в рассматриваемом случае имело место частичное исполнение со стороны залогодателя, его требование в реестре должно учитываться как единое консолидированное с требованием первоначального кредитора в неисполненной части с последующим удовлетворением, исходя из внутренней очередности.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение от 20.02.2025 по делу № А41-27292/2019 305-ЭС24-10389)
Фабула дела:
Общество обратилось с заявлением о замене кредитора в реестре требований кредиторов Должника на себя.
Общество мотивировало свои требования тем, что оно исполнило обязательство поручителей по кредитному договору.
Позиции судов:
🔸Суд первой инстанции удовлетворил заявление и заменил Кредитора на всю сумму.
Суд пришел к выводу о переходе к Обществу прав Кредитора в обязательстве в исполненной части, в связи с чем заменил Кредитора в реестре сопоручителя на всю сумму исполненного.
🔸Апелляционный суд уменьшил сумму, считая, что доля Заявителя, одного из сопоручителей, должна быть вычтена.
Суд указал, что исполнивший сопоручитель вправе предъявить регрессные требования к каждому из лиц, выдавших обеспечение, в сумме, соответствующей их доле в обеспечении обязательства, за вычетом доли, падающей на него самого.
🔸Суд округа согласился с апелляцией.
Позиция Верховного суда:
В ситуации, когда одно лицо получает кредитные средства, а другие аффилированные с ним лица, объединенные с заемщиком общими экономическими интересами, предоставляют обеспечение, зная об обеспечительных обязательствах внутри объединяющей их группы, предполагается, что соответствующее обеспечение направлено на пропорциональное распределение риска дефолта заемщика между всеми членами такой группы вне зависимости от того, как оформлено обеспечение (одним документом либо разными), что позволяет квалифицировать подобное обеспечение как совместное.
В рассматриваемом случае судами установлено, что поручительства и залог в обеспечение исполнения обязательств являются совместными, поскольку выданы по обязательствам обществ, входящих с поручителями (залогодателем) в одну корпоративную группу.
Перед кредитором по основному обязательству (то есть во внешних отношениях солидаритета) все лица, выдавшие обеспечение, являются солидарными должниками.
Однако в случае исполнения одним из сопоручителей обязательств перед кредитором его внутренние отношения солидаритета с другими выдавшими обеспечение членами группы правилами о суброгации не регулируются.
Применительно к настоящему спору это означает, что исполнивший сопоручитель вправе предъявить в порядке регресса каждому из других сопоручителей только 1/5 доли от суммы долга при условии, что сам уплатил больше приходящейся на него доли.
Однако суды в настоящем обособленном споре истолковали соответствующее разъяснение как позволяющее исполнившему сопоручителю предъявить другим сопоручителям 4/5 доли, что основано на ошибочном применении норм гражданского законодательства.
При этом, исчисляя конкретный размер доли, необходимо учитывать, что в силу самостоятельности обеспечительных обязательств размер долга, устанавливаемый в реестре каждого поручителя, может различаться в зависимости от даты введения первой процедуры по делу о банкротстве и периодов применения соответствующих мораториев на начисление процентов по обязательству и финансовых санкций.
Помимо этого, из существа обеспечительных обязательств, направленных на максимальное удовлетворение требований кредитора за счет имущества всех поручителей и залогодателей, и принципа добросовестного осуществления гражданских прав следует, что должник в обеспечительном обязательстве, частично исполнивший обязательство перед кредитором, не имеет права на удовлетворение своего требования к другому солидарному должнику до полного удовлетворения последним требований кредитора по основному обязательству.
Поскольку в рассматриваемом случае имело место частичное исполнение со стороны залогодателя, его требование в реестре должно учитываться как единое консолидированное с требованием первоначального кредитора в неисполненной части с последующим удовлетворением, исходя из внутренней очередности.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Өчүрүлгөн06.03.202513:59


03.03.202507:23
⛔️ Ошибки из-за спешки в формулах с НДС, реквизитах контрагента и тем более в расшифровке цены договора могут стать основанием для претензий, финансовых потерь и судебных разбирательств.
Как юристу готовить документы в 3 раза быстрее без страха допустить ошибку, которая приведет к суду? Расскажут ведущие юристы ГК «Самолет», Go Ahead и Doczilla на вебинаре «Как быстро готовить договоры с конструктором и ИИ».
Вы узнаете, как исключить ручную подготовку документов, избежать ошибок и применять ИИ для ускорения договорной работы.
🗓 5 марта, 11:00 МСК
Разберем на примерах:
➡️Как готовить типовой договор 5 минут вместо двух дней: кейс Go Ahead
➡️Какие задачи можно делегировать ИИ, а где обязательно нужен контроль
➡️Как юристу внедрить инновации в компании: опыт застройщика «Самолет»
➡️Топ-5 задач при подготовке договора, где ИИ и конструктор документов в 3 раза быстрее юриста
⚡️ Все участники вебинара получат методичку «Лучшие промпты для юристов: техники, примеры, алгоритмы. 80 практических советов по работе с нейросетями 2025»
Регистрируйтесь по ссылке.
Как юристу готовить документы в 3 раза быстрее без страха допустить ошибку, которая приведет к суду? Расскажут ведущие юристы ГК «Самолет», Go Ahead и Doczilla на вебинаре «Как быстро готовить договоры с конструктором и ИИ».
Вы узнаете, как исключить ручную подготовку документов, избежать ошибок и применять ИИ для ускорения договорной работы.
🗓 5 марта, 11:00 МСК
Разберем на примерах:
➡️Как готовить типовой договор 5 минут вместо двух дней: кейс Go Ahead
➡️Какие задачи можно делегировать ИИ, а где обязательно нужен контроль
➡️Как юристу внедрить инновации в компании: опыт застройщика «Самолет»
➡️Топ-5 задач при подготовке договора, где ИИ и конструктор документов в 3 раза быстрее юриста
⚡️ Все участники вебинара получат методичку «Лучшие промпты для юристов: техники, примеры, алгоритмы. 80 практических советов по работе с нейросетями 2025»
Регистрируйтесь по ссылке.
28.02.202510:00
Мобилизационное задание важнее прав жителей на земельные участки
Определение о передаче от 18.02.2025 по делу А27-11620/2022 (304-ЭС24-17598)
Фабула дела:
Индивидуальный предприниматель обратился в суд с требованием признать недействительным распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом.
Документ утверждал схему расположения земельного участка (970 кв.м) на кадастровом плане территории и его целевое назначение – недропользование.
Однако на этом участке находился объект недвижимости, принадлежащий предпринимателю.
Позиции судов:
🔸 Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, сославшись на отсутствие доказательств нарушения прав предпринимателя.
🔸 Суд апелляционной инстанции отменил это решение и удовлетворил требования заявителя.
Суд отметил, что схема расположения участка утверждена с нарушением норм Земельного кодекса РФ.
🔸 Суд округа поддержал выводы апелляции, установив, что проектные решения недропользователя не учитывают жилую застройку в санитарной зоне.
Основания для передачи:
1. Истец нарушает государственные интересы, поскольку до общества доведено мобилизационное задание на выпуск определенных объемов продукции на нужды обороны и безопасности страны.
2. При рассмотрении настоящего спора судами не учтено, что порядок образования земельного участка уполномоченным органом и лицом, обратившимся с заявлением на утверждение схемы, не нарушен.
Действия комитета и общества соответствуют буквальному толкованию норм земельного законодательства и действующему в момент принятия оспариваемого распоряжения Административному регламенту.
3. Обращает внимание суда на то, что спорный земельный участок был сформирован в соответствии с Генеральным планом и Правилам землепользования и застройки Киселевского городского округа, а выводы
апелляционной инстанции и округа сделаны без учета порядка применения норм земельного законодательства в части формирования и предоставления земельного участка.
Судья: В.В. Попов
Дата заседания: 11.03.2025
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение о передаче от 18.02.2025 по делу А27-11620/2022 (304-ЭС24-17598)
Фабула дела:
Индивидуальный предприниматель обратился в суд с требованием признать недействительным распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом.
Документ утверждал схему расположения земельного участка (970 кв.м) на кадастровом плане территории и его целевое назначение – недропользование.
Однако на этом участке находился объект недвижимости, принадлежащий предпринимателю.
Позиции судов:
🔸 Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, сославшись на отсутствие доказательств нарушения прав предпринимателя.
🔸 Суд апелляционной инстанции отменил это решение и удовлетворил требования заявителя.
Суд отметил, что схема расположения участка утверждена с нарушением норм Земельного кодекса РФ.
🔸 Суд округа поддержал выводы апелляции, установив, что проектные решения недропользователя не учитывают жилую застройку в санитарной зоне.
Основания для передачи:
1. Истец нарушает государственные интересы, поскольку до общества доведено мобилизационное задание на выпуск определенных объемов продукции на нужды обороны и безопасности страны.
2. При рассмотрении настоящего спора судами не учтено, что порядок образования земельного участка уполномоченным органом и лицом, обратившимся с заявлением на утверждение схемы, не нарушен.
Действия комитета и общества соответствуют буквальному толкованию норм земельного законодательства и действующему в момент принятия оспариваемого распоряжения Административному регламенту.
3. Обращает внимание суда на то, что спорный земельный участок был сформирован в соответствии с Генеральным планом и Правилам землепользования и застройки Киселевского городского округа, а выводы
апелляционной инстанции и округа сделаны без учета порядка применения норм земельного законодательства в части формирования и предоставления земельного участка.
Судья: В.В. Попов
Дата заседания: 11.03.2025
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
26.02.202505:00
Т Банк второй раз ответил за списание денег со счета клиента
Определение от 24.02.2025 по делу № А40-46373/2023 (305-ЭС24-11316)
Фабула дела:
Общество подало иск против Т-Банка о взыскании 30 млн. руб. неосновательного обогащения.
Истец утверждает, что Банк незаконно списал средства со счета, ссылаясь на технические ошибки при расчетах валютных курсов, которые позволили клиентам получать прибыль от операций конвертации.
Банк считает, что действия Истца свидетельствуют о злоупотреблении правом.
Позиции судов:
🔸Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал, указав на недобросовестность действий клиента.
🔸Суд апелляционной инстанции решение отменил, иск удовлетворил.
🔸Суд округа решение суда первой инстанции оставил в силе.
Позиция Верховного суда:
Делая вывод о злоупотреблении обществом правом при совершении операций по конвертации валюты, суды первой и кассационной инстанций ничем его не обосновали и не указали, каким образом общество могло распознать наличие какой-либо ошибки в установленных банком курсах валют, и в силу чего общество должно было воздержаться от совершения данных сделок.
Между тем установленные банком курсы валют были доступны всем клиентам банка, которые по своему усмотрению при совершении сделок соглашались или не соглашались с этими курсами.
Иных курсов валют банк не размещал, общество не могло приобрести валюту по иным курсам.
Доводы судов о совершении Обществом многочисленных операций по конвертации валют в короткий промежуток времени по кросс-курсу валют, отличающемуся от установленного ЦБ РФ, не свидетельствуют о злоупотреблении Обществом правом.
Решение суда первой инстанции и постановление суда округа отменены, постановление суда апелляционной инстанции оставлено в силе.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение от 24.02.2025 по делу № А40-46373/2023 (305-ЭС24-11316)
Фабула дела:
Общество подало иск против Т-Банка о взыскании 30 млн. руб. неосновательного обогащения.
Истец утверждает, что Банк незаконно списал средства со счета, ссылаясь на технические ошибки при расчетах валютных курсов, которые позволили клиентам получать прибыль от операций конвертации.
Банк считает, что действия Истца свидетельствуют о злоупотреблении правом.
Позиции судов:
🔸Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал, указав на недобросовестность действий клиента.
🔸Суд апелляционной инстанции решение отменил, иск удовлетворил.
🔸Суд округа решение суда первой инстанции оставил в силе.
Позиция Верховного суда:
Делая вывод о злоупотреблении обществом правом при совершении операций по конвертации валюты, суды первой и кассационной инстанций ничем его не обосновали и не указали, каким образом общество могло распознать наличие какой-либо ошибки в установленных банком курсах валют, и в силу чего общество должно было воздержаться от совершения данных сделок.
Между тем установленные банком курсы валют были доступны всем клиентам банка, которые по своему усмотрению при совершении сделок соглашались или не соглашались с этими курсами.
Иных курсов валют банк не размещал, общество не могло приобрести валюту по иным курсам.
Доводы судов о совершении Обществом многочисленных операций по конвертации валют в короткий промежуток времени по кросс-курсу валют, отличающемуся от установленного ЦБ РФ, не свидетельствуют о злоупотреблении Обществом правом.
Решение суда первой инстанции и постановление суда округа отменены, постановление суда апелляционной инстанции оставлено в силе.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
24.02.202505:00
Если обстоятельства изменились, то преюдиции нет
Определение от 11.02.2025 по делу № А01-4210/2022 (308-ЭС24-17130)
Фабула дела:
Завод обратился в суд с иском о взыскании с Общества компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.
Позиции судов:
🔸Суды трех инстанций иск удовлетворили.
Признав доказанным факт нарушения Ответчиком исключительных прав Истца на товарный знак, суд удовлетворил иск.
Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, в том числе о том, что наличие у Ответчика исключительного права на наименование места происхождения товара не свидетельствует о законности использования им комбинированного обозначения, сходного со спорным товарным знаком истца.
Позиция Верховного суда:
Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
Между тем, применив положения ч. 2 ст. 69 АПК РФ, суды не учли, что на момент рассмотрения настоящего дела установленные судами обстоятельства по другому делу изменились, поскольку по заявке Общества Федеральной службой по интеллектуальной собственности зарегистрировано исключительное право на товарный знак, Обществу выдано свидетельство.
Таким образом, у Общества, за пределами рассмотренного в рамках другого судебного дела периода, имелось право на выпуск и реализацию продукции с нанесением на этикетки товарного знака.
Поскольку данное обозначение стало охраноспособным, судам с учетом названных положений закона необходимо было дать оценку правомерности реализации обществом продукции с использованием этого обозначения (этикетки), исследовать сходство до степени смешения товарного знака Истца и этикетки Общества с применением методологических подходов, а также принять во внимание, что используемые в товарном знаке завода слова относятся к неохраняемым элементам товарного знака.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
#арбитражныйпроцесс
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение от 11.02.2025 по делу № А01-4210/2022 (308-ЭС24-17130)
Фабула дела:
Завод обратился в суд с иском о взыскании с Общества компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.
Позиции судов:
🔸Суды трех инстанций иск удовлетворили.
Признав доказанным факт нарушения Ответчиком исключительных прав Истца на товарный знак, суд удовлетворил иск.
Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, в том числе о том, что наличие у Ответчика исключительного права на наименование места происхождения товара не свидетельствует о законности использования им комбинированного обозначения, сходного со спорным товарным знаком истца.
Позиция Верховного суда:
Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
Между тем, применив положения ч. 2 ст. 69 АПК РФ, суды не учли, что на момент рассмотрения настоящего дела установленные судами обстоятельства по другому делу изменились, поскольку по заявке Общества Федеральной службой по интеллектуальной собственности зарегистрировано исключительное право на товарный знак, Обществу выдано свидетельство.
Таким образом, у Общества, за пределами рассмотренного в рамках другого судебного дела периода, имелось право на выпуск и реализацию продукции с нанесением на этикетки товарного знака.
Поскольку данное обозначение стало охраноспособным, судам с учетом названных положений закона необходимо было дать оценку правомерности реализации обществом продукции с использованием этого обозначения (этикетки), исследовать сходство до степени смешения товарного знака Истца и этикетки Общества с применением методологических подходов, а также принять во внимание, что используемые в товарном знаке завода слова относятся к неохраняемым элементам товарного знака.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
#арбитражныйпроцесс
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
06.03.202510:00
Мораторные проценты можно взыскать даже по зареестровым требованиям
Определение о передаче от 21.02.2025 по делу А41-33349/2024 (305-ЭС24-22635)
Фабула дела:
Общество обратилось в суд с иском к ТЭЦ о взыскании 7,5 млн руб. мораторных процентов на сумму зареестрового требования в деле о банкротстве должника.
Требование возникло из корпоративного конфликта, связанного с незаконным выводом активов, признанным преступлением.
Позднее активы были возвращены, а кредиторские требования Общества признаны обоснованными, однако с понижением очередности удовлетворения до зареестровых.
По мнению Истца, даже несмотря на пониженную очередность, он сохраняет право на мораторные проценты, так как его требование связано с возвратом компенсационного финансирования, а не с корпоративными выплатами.
Позиции судов:
🔸Суды трех инстанций отказали в удовлетворении, сославшись, что требования Кредитра имеют внутренний корпоративный характер, и начисление мораторных процентов по ним недопустимо.
Основания для передачи:
Заявитель указывает, что по смыслу законодательства о банкротстве его требования не являются корпоративными (как, например, требования о выплате дивидендов), а возникли из возврата компенсационного финансирования, и он обладает статусом конкурсного кредитора.
Заявитель считает, что отнесение его требований к зареестровым лишь влияет на порядок их удовлетворения, но не исключает право на получение мораторных процентов как санкции за неисполнение денежного обязательства должником в период наблюдения.
Судья: С.В. Самуйлов
Дата заседания: 20.03.2025
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение о передаче от 21.02.2025 по делу А41-33349/2024 (305-ЭС24-22635)
Фабула дела:
Общество обратилось в суд с иском к ТЭЦ о взыскании 7,5 млн руб. мораторных процентов на сумму зареестрового требования в деле о банкротстве должника.
Требование возникло из корпоративного конфликта, связанного с незаконным выводом активов, признанным преступлением.
Позднее активы были возвращены, а кредиторские требования Общества признаны обоснованными, однако с понижением очередности удовлетворения до зареестровых.
По мнению Истца, даже несмотря на пониженную очередность, он сохраняет право на мораторные проценты, так как его требование связано с возвратом компенсационного финансирования, а не с корпоративными выплатами.
Позиции судов:
🔸Суды трех инстанций отказали в удовлетворении, сославшись, что требования Кредитра имеют внутренний корпоративный характер, и начисление мораторных процентов по ним недопустимо.
Основания для передачи:
Заявитель указывает, что по смыслу законодательства о банкротстве его требования не являются корпоративными (как, например, требования о выплате дивидендов), а возникли из возврата компенсационного финансирования, и он обладает статусом конкурсного кредитора.
Заявитель считает, что отнесение его требований к зареестровым лишь влияет на порядок их удовлетворения, но не исключает право на получение мораторных процентов как санкции за неисполнение денежного обязательства должником в период наблюдения.
Судья: С.В. Самуйлов
Дата заседания: 20.03.2025
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
04.03.202514:53
Проблема уголовных арестов в банкротстве долго была нерешенной, и за решение этой проблемы не брался даже Верховный Суд РФ.
Представьте себе ситуацию. Вот есть Должник, у него есть дорогостоящие активы, но эти активы находятся под арестом в рамках какого-то уголовного дела, где ущерб 3 копейки.
И для взыскания этого ущерба в рамках гражданского иска следователь накладывает аресты на все, до чего может дотянуться.
Идет полным ходом конкурсное производство, нужно реализовать активы, но ничего сделать нельзя – ведь уголовный арест.
Подаются жалобы в Верховный Суд, судьи успешно отказывают в их передаче с мотивами, что уголовный арест наложил следователь – ему его и снимать.
Но тут недавно назначенный Зам.предом ВС РФ Юрий Иваненко начинает решать эту сложную проблему.
И в деле Сметанина коллегия судей прямо утверждает, что аресты, наложенные в отношении имущества до дела о банкротстве, не препятствуют осуществлению мероприятий конкурсного производства.
И тут понеслась, новый тренд на снятие уголовных арестов в связи с проведением процедуры банкротства.
Судья Капкаев передает сразу 2 дела по арестной тематике:
➡️По вопросу снятия уголовного ареста с банковского счета Должника;
➡️По вопросу снятия уголовного ареста с недвижимого имущества.
И полагаю, что сейчас будет еще пачка таких дел, которые вся коллегия будет тщательно собирать, чтобы рассмотреть все возможные аналогичные случаи.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Представьте себе ситуацию. Вот есть Должник, у него есть дорогостоящие активы, но эти активы находятся под арестом в рамках какого-то уголовного дела, где ущерб 3 копейки.
И для взыскания этого ущерба в рамках гражданского иска следователь накладывает аресты на все, до чего может дотянуться.
Идет полным ходом конкурсное производство, нужно реализовать активы, но ничего сделать нельзя – ведь уголовный арест.
Подаются жалобы в Верховный Суд, судьи успешно отказывают в их передаче с мотивами, что уголовный арест наложил следователь – ему его и снимать.
Но тут недавно назначенный Зам.предом ВС РФ Юрий Иваненко начинает решать эту сложную проблему.
И в деле Сметанина коллегия судей прямо утверждает, что аресты, наложенные в отношении имущества до дела о банкротстве, не препятствуют осуществлению мероприятий конкурсного производства.
И тут понеслась, новый тренд на снятие уголовных арестов в связи с проведением процедуры банкротства.
Судья Капкаев передает сразу 2 дела по арестной тематике:
➡️По вопросу снятия уголовного ареста с банковского счета Должника;
➡️По вопросу снятия уголовного ареста с недвижимого имущества.
И полагаю, что сейчас будет еще пачка таких дел, которые вся коллегия будет тщательно собирать, чтобы рассмотреть все возможные аналогичные случаи.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
03.03.202505:00
Индексация должна учитывать и месяцы дефляции
Определение от 06.02.2025 по делу № А68-12745/2018 (310-ЭС23-19570)
Фабула дела:
Истец обратился с заявлением об индексации взысканных судом сумм.
Позиции судов:
🔸Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления об индексации, однако исключил из расчета дефляционные месяцы.
🔸Вышестоящие суды согласились.
Позиция Верховного суда:
Денежные суммы по общему правилу могут быть проиндексированы за период со дня вынесения судом резолютивной части решения, которым данные суммы присуждены, и по день поступления денежных средств на счет взыскателя.
При расчете размера индексации присужденных судом денежных сумм следует учитывать индекс потребительских цен на товары и услуги в РФ, если иное не предусмотрено ФЗ или договором.
Базисные индексы (индексы, характеризующие изменения цен во всех периодах по сравнению с уровнем в одном из них, принятым за базу сравнения) могут быть получены перемножением цепных индексов (характеризуют изменение цен в отдельные периоды по сравнению с соседними периодами).
Сумма индексации определяется путем перемножения соответствующих индексов - от индекса за месяц вынесения судебного акта до индекса за месяц его фактического исполнения.
При этом индексация производится со дня вынесения судебного акта по день его исполнения, следовательно, индексы месяцев вынесения судебного акта и его исполнения определяются пропорционально количеству дней неисполнения судебного акта в соответствующем месяце.
Для расчета суммы индексации необходимы следующие данные: присужденная денежная сумма, период индексации, величина индекса.
Присужденная денежная сумма подлежит умножению на произведение индексов (от индекса за месяц вынесения судебного акта до индекса за месяц его фактического исполнения).
Между тем, определяя сумму индексации, причитающуюся обществу, суды неправомерно отклонили довод предприятия о необходимости учета дефляционных месяцев в общем расчете заявленной к взысканию индексации.
Цель индексации состоит не в обеспечении взыскателя минимальным доходом от использования денежных средств, а в покрытии инфляционных потерь, которые в ситуации дефляции отсутствуют.
Дефляционные индексы не подлежат исключению из общего расчета, поскольку они влияют на итоговый экономический результат, отражаясь на динамике изменения реальной покупательной способности взысканной суммы в течение всего периода индексации (при инфляции покупательная способность падает, при дефляции - растет).
Следовательно, неучет дефляционных индексов искажает истинный размер финансовых потерь взыскателя, а именно подлинную величину обесценивания присужденных денежных сумм в результате экономических явлений в государстве по итогам периода индексации.
Таким образом, при расчете индекса потребительских цен за период неисполнения судебного акта судам следовало учитывать дефляционные индексы.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
#арбитражныйпроцесс
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение от 06.02.2025 по делу № А68-12745/2018 (310-ЭС23-19570)
Фабула дела:
Истец обратился с заявлением об индексации взысканных судом сумм.
Позиции судов:
🔸Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления об индексации, однако исключил из расчета дефляционные месяцы.
🔸Вышестоящие суды согласились.
Позиция Верховного суда:
Денежные суммы по общему правилу могут быть проиндексированы за период со дня вынесения судом резолютивной части решения, которым данные суммы присуждены, и по день поступления денежных средств на счет взыскателя.
При расчете размера индексации присужденных судом денежных сумм следует учитывать индекс потребительских цен на товары и услуги в РФ, если иное не предусмотрено ФЗ или договором.
Базисные индексы (индексы, характеризующие изменения цен во всех периодах по сравнению с уровнем в одном из них, принятым за базу сравнения) могут быть получены перемножением цепных индексов (характеризуют изменение цен в отдельные периоды по сравнению с соседними периодами).
Сумма индексации определяется путем перемножения соответствующих индексов - от индекса за месяц вынесения судебного акта до индекса за месяц его фактического исполнения.
При этом индексация производится со дня вынесения судебного акта по день его исполнения, следовательно, индексы месяцев вынесения судебного акта и его исполнения определяются пропорционально количеству дней неисполнения судебного акта в соответствующем месяце.
Для расчета суммы индексации необходимы следующие данные: присужденная денежная сумма, период индексации, величина индекса.
Присужденная денежная сумма подлежит умножению на произведение индексов (от индекса за месяц вынесения судебного акта до индекса за месяц его фактического исполнения).
Между тем, определяя сумму индексации, причитающуюся обществу, суды неправомерно отклонили довод предприятия о необходимости учета дефляционных месяцев в общем расчете заявленной к взысканию индексации.
Цель индексации состоит не в обеспечении взыскателя минимальным доходом от использования денежных средств, а в покрытии инфляционных потерь, которые в ситуации дефляции отсутствуют.
Дефляционные индексы не подлежат исключению из общего расчета, поскольку они влияют на итоговый экономический результат, отражаясь на динамике изменения реальной покупательной способности взысканной суммы в течение всего периода индексации (при инфляции покупательная способность падает, при дефляции - растет).
Следовательно, неучет дефляционных индексов искажает истинный размер финансовых потерь взыскателя, а именно подлинную величину обесценивания присужденных денежных сумм в результате экономических явлений в государстве по итогам периода индексации.
Таким образом, при расчете индекса потребительских цен за период неисполнения судебного акта судам следовало учитывать дефляционные индексы.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
#арбитражныйпроцесс
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
28.02.202505:00
Наличие в деле доверенности не свидетельствует, что у представителя были полномочия на заключение мирового соглашения
Определение от 24.02.2025 по делу № А56-41853/2021 (307-ЭС24-18350)
Фабула дела:
В процедуре конкурсного производства, открытой в отношении Общества, утверждено мировое соглашение, производство по делу о банкротстве прекращено.
Не согласившись с указанным определением, Гражданин обратился в суд с кассационной жалобой, заявив ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока.
Позиции судов:
🔸Суд округа отказал в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока.
Суд округа сослался на наличие нотариально удостоверенной доверенности, согласно которой Гражданин наделил Адвоката, помимо прочего, полномочиями на представление его интересов в судах, в том числе в делах о банкротстве, с правом подписания мирового соглашения.
Позиция Верховного суда:
Суд первой инстанции вынес определение о назначении судебного заседания по вопросу об утверждении мирового соглашения за семь календарных дней до начала этого судебного заседания, то есть с нарушением требований ч. 1 ст. 121 АПК.
При этом в материалах дела отсутствуют доказательства направления судом Гражданину извещения как о наличии самого дела о банкротстве общества, так и о заседании, на котором утверждалось мировое соглашение.
В судебном заседании, в ходе которого было утверждено мировое соглашение, приняли участие лишь Конкурсный управляющий и представитель кредитора.
Гражданин в это судебное заседание не прибыл, представителей не направил, письменную позицию по вопросу об утверждении мирового соглашения не представил, каких-либо ходатайств не заявил.
Сам по себе факт выдачи Гражданином общей доверенности для участия в рассмотрении любых споров во всех судах с правом заключения мировых соглашений не свидетельствует об осведомленности доверителя, его представителя о наличии конкретного дела о банкротстве общества.
В связи с чем вывод окружного суда об отсутствии оснований для восстановления пропущенного процессуального срока является преждевременным.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд округа.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение от 24.02.2025 по делу № А56-41853/2021 (307-ЭС24-18350)
Фабула дела:
В процедуре конкурсного производства, открытой в отношении Общества, утверждено мировое соглашение, производство по делу о банкротстве прекращено.
Не согласившись с указанным определением, Гражданин обратился в суд с кассационной жалобой, заявив ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока.
Позиции судов:
🔸Суд округа отказал в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока.
Суд округа сослался на наличие нотариально удостоверенной доверенности, согласно которой Гражданин наделил Адвоката, помимо прочего, полномочиями на представление его интересов в судах, в том числе в делах о банкротстве, с правом подписания мирового соглашения.
Позиция Верховного суда:
Суд первой инстанции вынес определение о назначении судебного заседания по вопросу об утверждении мирового соглашения за семь календарных дней до начала этого судебного заседания, то есть с нарушением требований ч. 1 ст. 121 АПК.
При этом в материалах дела отсутствуют доказательства направления судом Гражданину извещения как о наличии самого дела о банкротстве общества, так и о заседании, на котором утверждалось мировое соглашение.
В судебном заседании, в ходе которого было утверждено мировое соглашение, приняли участие лишь Конкурсный управляющий и представитель кредитора.
Гражданин в это судебное заседание не прибыл, представителей не направил, письменную позицию по вопросу об утверждении мирового соглашения не представил, каких-либо ходатайств не заявил.
Сам по себе факт выдачи Гражданином общей доверенности для участия в рассмотрении любых споров во всех судах с правом заключения мировых соглашений не свидетельствует об осведомленности доверителя, его представителя о наличии конкретного дела о банкротстве общества.
В связи с чем вывод окружного суда об отсутствии оснований для восстановления пропущенного процессуального срока является преждевременным.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд округа.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
25.02.202510:25
Если пропущен 10-ти летний срок исковой давности, то убытки взысканы быть не могут
Определение о передаче от 20.02.2025 по делу № А40-25790/2022 (305-ЭС24-21469)
Фабула дела:
Конкурсный управляющий коллегии адвокатов «Гранкин и партнёры» подал иск о взыскании с Гранкина М.И. убытков.
Основанием для требований стали пожертвования, совершённые коллегией в 2013 году в пользу Фонда оказания помощи православным храмам, несмотря на наличие задолженности перед кредитором в размере 250 млн рублей.
Позиции судов:
🔸 Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, что имущество коллегии формировалось за счёт взносов её членов, и значит, убытков для кредиторов не возникло.
🔸 Апелляционный суд отменил это решение, указав, что коллегия нарушила нормы законодательства об адвокатской деятельности, направив пожертвования, не соответствующие её уставным целям, что привело к убыткам кредиторов.
Суд указал, что действия коллегии нарушили ФЗ Об адвокатской деятельности и уставные цели организации. По мнению суда, передача имущества в виде пожертвований, несмотря на значительную задолженность перед кредиторами, привела к прямому ущербу для их интересов. Также суд подтвердил соблюдение срока исковой давности.
🔸 Суд округа оставил постановление апелляции без изменений.
Суд отклонил доводы ответчика о пропуске срока исковой давности, отметив, что объективный срок начинает исчисляться с момента, когда конкурсный управляющий получил доступ к информации о нарушениях, а именно с даты его утверждения в должности.
Основания для передачи:
Заявитель в кассационной жалобе утверждает, что иск подан за пределами 10-летнего срока исковой давности, установленного ГК РФ. Он настаивает, что срок давности истёк 1 сентября 2023 года, а заявление было подано позже.
На момент совершения оспариваемых действий (15 и 23 апреля 2013 года) ГК РФ предусматривал общий трехлетний срок исковой давности и на 01.09.2013 он не истек.
Следовательно, в данном случае по взысканию убытков применим десятилетний срок исковой давности, он должен
исчисляться с 01.09.2013 года и истек к 01.09.2023 года.
Управляющий подал заявление о взыскании убытков 09.10.2023, то есть за
пределами указанного срока.
Однако суд округа пришёл к выводу, что срок исковой давности не пропущен, поскольку Конкурсный управляющий был назначен только в апреле 2023 года, и с этого момента начался отсчёт срока для подачи заявления.
Судья: С.В. Самуйлов
Дата заседания: 20.03.2025
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение о передаче от 20.02.2025 по делу № А40-25790/2022 (305-ЭС24-21469)
Фабула дела:
Конкурсный управляющий коллегии адвокатов «Гранкин и партнёры» подал иск о взыскании с Гранкина М.И. убытков.
Основанием для требований стали пожертвования, совершённые коллегией в 2013 году в пользу Фонда оказания помощи православным храмам, несмотря на наличие задолженности перед кредитором в размере 250 млн рублей.
Позиции судов:
🔸 Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, что имущество коллегии формировалось за счёт взносов её членов, и значит, убытков для кредиторов не возникло.
🔸 Апелляционный суд отменил это решение, указав, что коллегия нарушила нормы законодательства об адвокатской деятельности, направив пожертвования, не соответствующие её уставным целям, что привело к убыткам кредиторов.
Суд указал, что действия коллегии нарушили ФЗ Об адвокатской деятельности и уставные цели организации. По мнению суда, передача имущества в виде пожертвований, несмотря на значительную задолженность перед кредиторами, привела к прямому ущербу для их интересов. Также суд подтвердил соблюдение срока исковой давности.
🔸 Суд округа оставил постановление апелляции без изменений.
Суд отклонил доводы ответчика о пропуске срока исковой давности, отметив, что объективный срок начинает исчисляться с момента, когда конкурсный управляющий получил доступ к информации о нарушениях, а именно с даты его утверждения в должности.
Основания для передачи:
Заявитель в кассационной жалобе утверждает, что иск подан за пределами 10-летнего срока исковой давности, установленного ГК РФ. Он настаивает, что срок давности истёк 1 сентября 2023 года, а заявление было подано позже.
На момент совершения оспариваемых действий (15 и 23 апреля 2013 года) ГК РФ предусматривал общий трехлетний срок исковой давности и на 01.09.2013 он не истек.
Следовательно, в данном случае по взысканию убытков применим десятилетний срок исковой давности, он должен
исчисляться с 01.09.2013 года и истек к 01.09.2023 года.
Управляющий подал заявление о взыскании убытков 09.10.2023, то есть за
пределами указанного срока.
Однако суд округа пришёл к выводу, что срок исковой давности не пропущен, поскольку Конкурсный управляющий был назначен только в апреле 2023 года, и с этого момента начался отсчёт срока для подачи заявления.
Судья: С.В. Самуйлов
Дата заседания: 20.03.2025
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
21.02.202505:00
Управляющий не обязан обжаловать неисполнимые судебные акты
Определение от 18.02.2025 по делу № А32-20367/2018 (308-ЭС20-6831 (7))
Фабула дела:
Конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве Должника обратился в суд с заявлением о взыскании с бывшего Конкурсного управляющего 9 млн. рублей убытков.
Позиции судов:
🔸Суды трех инстанций иск удовлетворили.
Суды исходили из того, что процессуальное бездействие Конкурсного управляющего, не обеспечившего сохранность конкурсной массы, причинило Должнику убытки.
Отклоняя возражения заявителя, суды указали, что зная о правопритязаниях физических лиц на нежилые помещения, бывший управляющий не обжаловал решения СОЮ, не обратился в суд общей юрисдикции с ходатайствами о восстановлении срока на обжалование, а также не просил арбитражный суд в рамках дела о банкротстве должника принять обеспечительные меры о запрете осуществлять регистрационные действия в отношении нежилых помещений с целью предотвращения их выбытия из конкурсной массы.
Позиция Верховного суда:
Деятельность управляющего должником должна носить разумный и рациональный характер. Совершение бессмысленных формальных действий (в том числе процессуальных), влекущих за собой неоправданное увеличение расходов на проведение конкурсного производства без реального достижения его целей, может свидетельствовать о недобросовестности и непрофессионализме такого управляющего.
Поскольку у конкурсного управляющего отсутствует обязанность обжаловать каждый судебный акт, принятый не в пользу должника, то в рассматриваемом случае для удовлетворения заявленных требований о взыскании убытков процессуальное бездействие управляющего должно быть единственной предпосылкой для выбытия имущества из конкурсной массы должника. Управленческое решение добросовестного управляющего о необходимости обжалования судебного акта должно быть разумным и экономически целесообразным.
В рассматриваемом случае управленческое решение конкурсного управляющего не обжаловать акты суда общей юрисдикции полностью соотносилось со сложившейся практикой арбитражных судов о законодательном лишении лиц, вложивших свои средства в приобретение будущих нежилых помещений, возможности потребовать от несостоятельного застройщика неденежного исполнения имущественного характера.
Поскольку признание права собственности физических лиц произведено на нежилые помещения в невведенном в эксплуатацию объекте после возбуждения дела о банкротстве застройщика, то в такой ситуации реестровые имущественные требования граждан о передаче им нежилых помещений подлежат трансформации из натурных в денежные.
Судебные акты отменены, в удовлетворении заявления отказано.
#банкротство
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение от 18.02.2025 по делу № А32-20367/2018 (308-ЭС20-6831 (7))
Фабула дела:
Конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве Должника обратился в суд с заявлением о взыскании с бывшего Конкурсного управляющего 9 млн. рублей убытков.
Позиции судов:
🔸Суды трех инстанций иск удовлетворили.
Суды исходили из того, что процессуальное бездействие Конкурсного управляющего, не обеспечившего сохранность конкурсной массы, причинило Должнику убытки.
Отклоняя возражения заявителя, суды указали, что зная о правопритязаниях физических лиц на нежилые помещения, бывший управляющий не обжаловал решения СОЮ, не обратился в суд общей юрисдикции с ходатайствами о восстановлении срока на обжалование, а также не просил арбитражный суд в рамках дела о банкротстве должника принять обеспечительные меры о запрете осуществлять регистрационные действия в отношении нежилых помещений с целью предотвращения их выбытия из конкурсной массы.
Позиция Верховного суда:
Деятельность управляющего должником должна носить разумный и рациональный характер. Совершение бессмысленных формальных действий (в том числе процессуальных), влекущих за собой неоправданное увеличение расходов на проведение конкурсного производства без реального достижения его целей, может свидетельствовать о недобросовестности и непрофессионализме такого управляющего.
Поскольку у конкурсного управляющего отсутствует обязанность обжаловать каждый судебный акт, принятый не в пользу должника, то в рассматриваемом случае для удовлетворения заявленных требований о взыскании убытков процессуальное бездействие управляющего должно быть единственной предпосылкой для выбытия имущества из конкурсной массы должника. Управленческое решение добросовестного управляющего о необходимости обжалования судебного акта должно быть разумным и экономически целесообразным.
В рассматриваемом случае управленческое решение конкурсного управляющего не обжаловать акты суда общей юрисдикции полностью соотносилось со сложившейся практикой арбитражных судов о законодательном лишении лиц, вложивших свои средства в приобретение будущих нежилых помещений, возможности потребовать от несостоятельного застройщика неденежного исполнения имущественного характера.
Поскольку признание права собственности физических лиц произведено на нежилые помещения в невведенном в эксплуатацию объекте после возбуждения дела о банкротстве застройщика, то в такой ситуации реестровые имущественные требования граждан о передаче им нежилых помещений подлежат трансформации из натурных в денежные.
Судебные акты отменены, в удовлетворении заявления отказано.
#банкротство
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
05.03.202517:10
Казалось бы, что может отдельный судья в рамках судебной системы.
Однако может многое.
Несколько лет назад все начали говорить о том, что пора бы делить судебные акты на смысловые разделы, чтобы было удобнее работать с судебными актами.
Тренды задает Верховный Суд, и несколько знаковых определений были поделены на смысловые разделы. Это действительно здорово.
Однако нижестоящие суды как-то этот тренд «на понятность» не подхватили, да и Верховный Суд что-то перестал этим заниматься.
Но есть один судья в Московском округе, который понял, насколько деление судебных актов на разделы делает удобным прочтение судебного акта и дальнейшую работу с ним.
Несколько лет назад в АС Московского округа перешел судья П.М. Морхат, который теперь задает тренды. Хотя возможно это и звучит немного гротескно.
Обратите внимание, что во всех делах, где он является председательствующим, тексты судебных актов поделены на смысловые части.
Например, постановление АС Московского округа от 03.03.2025 по делу А40-49288/09, которым судебные акты отменены и дело направлено на новое рассмотрение.
В судебном акте выделено несколько смысловых частей:
1. Фактические обстоятельства и выводы арбитражных судов;
2. Общие положения об обоснованности стимулирующего вознаграждения арбитражного управляющего;
3. Выводы арбитражного суда кассационной инстанции;
4. При новом рассмотрении обособленного спора, арбитражным судам необходимо.
А если посмотреть несколько его других постановлений, то там тоже все поделено на разделы (пример 1, пример 2, пример 3).
Я точно знаю, что меня читают судьи и их помощники. Вы посмотрите как это удобно.
Давайте вместе сделаем наше правосудие лучше, это зависит от каждого – и от юристов и от судей.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Однако может многое.
Несколько лет назад все начали говорить о том, что пора бы делить судебные акты на смысловые разделы, чтобы было удобнее работать с судебными актами.
Тренды задает Верховный Суд, и несколько знаковых определений были поделены на смысловые разделы. Это действительно здорово.
Однако нижестоящие суды как-то этот тренд «на понятность» не подхватили, да и Верховный Суд что-то перестал этим заниматься.
Но есть один судья в Московском округе, который понял, насколько деление судебных актов на разделы делает удобным прочтение судебного акта и дальнейшую работу с ним.
Несколько лет назад в АС Московского округа перешел судья П.М. Морхат, который теперь задает тренды. Хотя возможно это и звучит немного гротескно.
Обратите внимание, что во всех делах, где он является председательствующим, тексты судебных актов поделены на смысловые части.
Например, постановление АС Московского округа от 03.03.2025 по делу А40-49288/09, которым судебные акты отменены и дело направлено на новое рассмотрение.
В судебном акте выделено несколько смысловых частей:
1. Фактические обстоятельства и выводы арбитражных судов;
2. Общие положения об обоснованности стимулирующего вознаграждения арбитражного управляющего;
3. Выводы арбитражного суда кассационной инстанции;
4. При новом рассмотрении обособленного спора, арбитражным судам необходимо.
А если посмотреть несколько его других постановлений, то там тоже все поделено на разделы (пример 1, пример 2, пример 3).
Я точно знаю, что меня читают судьи и их помощники. Вы посмотрите как это удобно.
Давайте вместе сделаем наше правосудие лучше, это зависит от каждого – и от юристов и от судей.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
04.03.202509:36
Если должник в банкротстве, то уголовные аресты необходимо снять
Определение о передаче от 28.02.2025 по делу А41-3910/2019 (305-ЭС21-15154)
Фабула дела:
Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об обязании Росреестра снять записи об аресте недвижимости должника, наложенные в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств, предназначенных для оплаты по рекламному договору с Московским метрополитеном.
Арест был наложен для обеспечения возможного возмещения ущерба метрополитену.
При этом залогодержателем арестованного имущества является банк, включенный в реестр требований кредиторов с обеспеченными залогом требованиями на сумму более 7,9 млрд рублей.
Позиции судов:
🔸Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, сославшись на невозможность арбитражного суда снимать арест, наложенный в рамках уголовного дела.
🔸Апелляция и кассация поддержали позицию первой инстанции.
Основания для передачи:
Сохранение ареста нарушает его права как залогового кредитора и противоречит правовой позиции ВС РФ в определении от 24.10.2024 № 302-ЭС23-10298 (2).
Он отметил, что недопустимо удовлетворение требований метрополитена вне рамок дела о банкротстве за счет изъятия имущества должника, что ставит под угрозу интересы иных кредиторов.
Судья: Д.В. Капкаев
Дата заседания: 20.03.2025
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение о передаче от 28.02.2025 по делу А41-3910/2019 (305-ЭС21-15154)
Фабула дела:
Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об обязании Росреестра снять записи об аресте недвижимости должника, наложенные в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств, предназначенных для оплаты по рекламному договору с Московским метрополитеном.
Арест был наложен для обеспечения возможного возмещения ущерба метрополитену.
При этом залогодержателем арестованного имущества является банк, включенный в реестр требований кредиторов с обеспеченными залогом требованиями на сумму более 7,9 млрд рублей.
Позиции судов:
🔸Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, сославшись на невозможность арбитражного суда снимать арест, наложенный в рамках уголовного дела.
🔸Апелляция и кассация поддержали позицию первой инстанции.
Основания для передачи:
Сохранение ареста нарушает его права как залогового кредитора и противоречит правовой позиции ВС РФ в определении от 24.10.2024 № 302-ЭС23-10298 (2).
Он отметил, что недопустимо удовлетворение требований метрополитена вне рамок дела о банкротстве за счет изъятия имущества должника, что ставит под угрозу интересы иных кредиторов.
Судья: Д.В. Капкаев
Дата заседания: 20.03.2025
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
02.03.202510:26
За период с 01.10.2024 по 01.03.2025 в эконом.коллегию подано 10 102 жалобы.
Это на 45% меньше количества жалоб, поданных за тот же период 2023-2024 годов (18 052).
Но тут можно возразить, что осенью 2024 года многие судились в нижестоящих инстанциях еще по старым пошлинам. Верно.
Тогда давайте еще сравним февраль 2024 года и февраль 2025 года:
➡️За февраль 2024 года подано 3 723 жалобы в эконом.коллегию.
➡️За февраль 2025 года подано 1 888 жалоб.
Снижение почти на 50%.
И чем дальше, тем больше издержек будет у сторон спора, т.е. количество жалоб будет еще снижаться.
И уверен, что снижение на 50% это только начало.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Это на 45% меньше количества жалоб, поданных за тот же период 2023-2024 годов (18 052).
Но тут можно возразить, что осенью 2024 года многие судились в нижестоящих инстанциях еще по старым пошлинам. Верно.
Тогда давайте еще сравним февраль 2024 года и февраль 2025 года:
➡️За февраль 2024 года подано 3 723 жалобы в эконом.коллегию.
➡️За февраль 2025 года подано 1 888 жалоб.
Снижение почти на 50%.
И чем дальше, тем больше издержек будет у сторон спора, т.е. количество жалоб будет еще снижаться.
И уверен, что снижение на 50% это только начало.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
27.02.202510:08
Переводы денег между супругами не являются недействительными сделками в банкротстве
Определение о передаче от 25.02.2025 по делу № А40-299528/2022 (305-ЭС24-18392)
Фабула дела:
В рамках дела о банкротстве гражданина Финансовый управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительными сделок по перечислению должником в пользу супруги 4 977 000 руб.
Позиции судов:
🔸 Первая инстанция отказала в удовлетворении заявления, указав, что денежные средства были переданы в рамках семейных отношений и расходовались на нужды семьи и детей.
🔸 Апелляционный суд признал сделки недействительными, указав, что перечисления происходили в период неплатежеспособности должника и уменьшили конкурсную массу.
🔸 Суд округа поддержал выводы апелляционной инстанции.
Основания для передачи:
1. Суд первой инстанции верно отметил, что движение денежных средств между супругами в пределах совместной собственности не всегда можно квалифицировать как сделки, причиняющие вред кредиторам.
2. Финансовый управляющий не представил доказательств системного вывода активов.
3. Оспариванию в деле о банкротстве подлежат сделки, совершенные супругой за счет общего имущества, но не обычные переводы между супругами.
4. В случае признания сделок недействительными, возврату должна подлежать только половина суммы, соответствующая доле должника в совместной собственности.
Судья: Ю.Г. Иваненко
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение о передаче от 25.02.2025 по делу № А40-299528/2022 (305-ЭС24-18392)
Фабула дела:
В рамках дела о банкротстве гражданина Финансовый управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительными сделок по перечислению должником в пользу супруги 4 977 000 руб.
Позиции судов:
🔸 Первая инстанция отказала в удовлетворении заявления, указав, что денежные средства были переданы в рамках семейных отношений и расходовались на нужды семьи и детей.
🔸 Апелляционный суд признал сделки недействительными, указав, что перечисления происходили в период неплатежеспособности должника и уменьшили конкурсную массу.
🔸 Суд округа поддержал выводы апелляционной инстанции.
Основания для передачи:
1. Суд первой инстанции верно отметил, что движение денежных средств между супругами в пределах совместной собственности не всегда можно квалифицировать как сделки, причиняющие вред кредиторам.
2. Финансовый управляющий не представил доказательств системного вывода активов.
3. Оспариванию в деле о банкротстве подлежат сделки, совершенные супругой за счет общего имущества, но не обычные переводы между супругами.
4. В случае признания сделок недействительными, возврату должна подлежать только половина суммы, соответствующая доле должника в совместной собственности.
Судья: Ю.Г. Иваненко
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
25.02.202505:00
Внебанкротная субсидирка не предполагает высокого стандарта доказывания
Определение от 21.02.2025 по делу № А40-113828/2023 (305-ЭС24-22290)
Фабула дела:
Истец подал заявление о солидарном привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности по обязательствам Общества. Истец утверждал, что Ответчики, контролировавшие Общество, действовали недобросовестно.
Позиции судов:
🔸Суды трех инстанций в удовлетворении иска отказали.
Суды пришли к выводу, что Истец не доказал, что действия Ответчиков довели Общество до банкротства.
Не установлена причинно-следственная связь между действиями КДЛ и невозможностью удовлетворения требований Кредиторов.
Истец не доказал, когда именно у руководителя Общества возникла обязанность подать заявление о банкротстве.
Позиция Верховного суда:
Предметом рассмотрения кассационной жалобы по данному делу явилось разрешение вопроса о распределении бремени доказывания оснований привлечения к субсидиарной ответственности лица, контролировавшего хозяйственное общество, которое не исполнило свои обязательства и фактически прекратило существование.
Правовая позиция по вопросу о распределении бремени доказывания по делам о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности применительно к случаю, когда подконтрольный должник ликвидирован, изложена в постановлении № 6-П, а также ВС РФ в п.8 Обзора судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2023 г., утвержденного 15 мая 2024 г.
Эта позиция сводится к тому, что бремя доказывания сторонами судебного спора своих требований и возражений должно быть распределено судом так, чтобы оно было потенциально реализуемым, то есть, чтобы сторона имела объективную возможность представить необходимые доказательства. Недопустимо требовать со стороны представление доказательств определенных обстоятельств, если она не может их получить по причине их нахождения у другой стороны спора, не раскрывающей их по своей воле.
Если кредитор утверждает, что контролирующее лицо действовало недобросовестно, и представил судебные акты, подтверждающие наличие долга перед ним, а также доказательства исключения должника из государственного реестра, то суд должен оценить возможности кредитора по получению доступа к сведениям и документам о хозяйственной деятельности такого должника.
В отсутствие у кредитора, действующего добросовестно, доступа к указанной информации и при отказе или уклонении контролирующего лица от дачи пояснений о своих действиях (бездействии) при управлении должником, причинах неисполнения обязательств перед кредитором и прекращения хозяйственной деятельности или при их явной неполноте обязанность доказать отсутствие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности возлагается на лицо, привлекаемое к ответственности.
При этом стандарт разумного и добросовестного поведения последнего в сфере корпоративных отношений предполагает аккумулирование и сохранение информации о хозяйственной деятельности должника, ее раскрытие при предъявлении в суд требований о возмещении вреда, причиненного доведением должника до объективного банкротства.
Представляется, что эта же правовая позиция применима и к случаю, когда юридическое лицо еще не исключено из реестра, но является уже фактически недействующим ("брошенным"), так как по существу экономически оно ничем не отличается от ликвидированного и нет никаких оснований уменьшать правовую защищенность кредиторов "брошенных" юридических лиц по сравнению с кредиторами ликвидированных.
Судам, реализуя принципы равноправия сторон и состязательности, следовало рассмотреть вопрос о перераспределении бремени доказывания, имея в виду неравные - в силу объективных причин - процессуальные возможности истца и ответчика, неосведомленность кредитора о конкретных доказательствах, необходимых для подтверждения оснований привлечения к субсидиарной ответственности.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
#банкротство
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение от 21.02.2025 по делу № А40-113828/2023 (305-ЭС24-22290)
Фабула дела:
Истец подал заявление о солидарном привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности по обязательствам Общества. Истец утверждал, что Ответчики, контролировавшие Общество, действовали недобросовестно.
Позиции судов:
🔸Суды трех инстанций в удовлетворении иска отказали.
Суды пришли к выводу, что Истец не доказал, что действия Ответчиков довели Общество до банкротства.
Не установлена причинно-следственная связь между действиями КДЛ и невозможностью удовлетворения требований Кредиторов.
Истец не доказал, когда именно у руководителя Общества возникла обязанность подать заявление о банкротстве.
Позиция Верховного суда:
Предметом рассмотрения кассационной жалобы по данному делу явилось разрешение вопроса о распределении бремени доказывания оснований привлечения к субсидиарной ответственности лица, контролировавшего хозяйственное общество, которое не исполнило свои обязательства и фактически прекратило существование.
Правовая позиция по вопросу о распределении бремени доказывания по делам о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности применительно к случаю, когда подконтрольный должник ликвидирован, изложена в постановлении № 6-П, а также ВС РФ в п.8 Обзора судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2023 г., утвержденного 15 мая 2024 г.
Эта позиция сводится к тому, что бремя доказывания сторонами судебного спора своих требований и возражений должно быть распределено судом так, чтобы оно было потенциально реализуемым, то есть, чтобы сторона имела объективную возможность представить необходимые доказательства. Недопустимо требовать со стороны представление доказательств определенных обстоятельств, если она не может их получить по причине их нахождения у другой стороны спора, не раскрывающей их по своей воле.
Если кредитор утверждает, что контролирующее лицо действовало недобросовестно, и представил судебные акты, подтверждающие наличие долга перед ним, а также доказательства исключения должника из государственного реестра, то суд должен оценить возможности кредитора по получению доступа к сведениям и документам о хозяйственной деятельности такого должника.
В отсутствие у кредитора, действующего добросовестно, доступа к указанной информации и при отказе или уклонении контролирующего лица от дачи пояснений о своих действиях (бездействии) при управлении должником, причинах неисполнения обязательств перед кредитором и прекращения хозяйственной деятельности или при их явной неполноте обязанность доказать отсутствие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности возлагается на лицо, привлекаемое к ответственности.
При этом стандарт разумного и добросовестного поведения последнего в сфере корпоративных отношений предполагает аккумулирование и сохранение информации о хозяйственной деятельности должника, ее раскрытие при предъявлении в суд требований о возмещении вреда, причиненного доведением должника до объективного банкротства.
Представляется, что эта же правовая позиция применима и к случаю, когда юридическое лицо еще не исключено из реестра, но является уже фактически недействующим ("брошенным"), так как по существу экономически оно ничем не отличается от ликвидированного и нет никаких оснований уменьшать правовую защищенность кредиторов "брошенных" юридических лиц по сравнению с кредиторами ликвидированных.
Судам, реализуя принципы равноправия сторон и состязательности, следовало рассмотреть вопрос о перераспределении бремени доказывания, имея в виду неравные - в силу объективных причин - процессуальные возможности истца и ответчика, неосведомленность кредитора о конкретных доказательствах, необходимых для подтверждения оснований привлечения к субсидиарной ответственности.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
#банкротство
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
20.02.202510:00
Финансовый управляющий получит вознаграждение от продажи залогового единственного жилья
Определение о передаче от 18.02.2025 по делу А84-664/2022 (310-ЭС24-16892)
Фабула дела:
Финансовый управляющий обратился в суд с заявлением об установлении процентов по вознаграждению от реализации заложенного единственного жилья в размере 350 385 рублей в рамках дела о банкротстве гражданина.
Позиции судов:
🔸 Суд первой инстанции удовлетворил заявление управляющего, определив, что сумма процентов составляет 7% от вырученной суммы на торгах.
🔸 Апелляционный суд отменил это решение, указав, что средства, предназначенные для приобретения жилья должником, исключены из конкурсной массы.
🔸Суд округа поддержал эту позицию.
Основания для передачи:
Суды апелляционной инстанции и округа не учли, что финансовый управляющий выполнил все предусмотренные законом процедуры по реализации заложенного имущества.
В постановлении Конституционного Суда РФ от 04.06.2024 № 28-П указано, что из конкурсной массы исключаются оставшиеся средства от продажи единственного жилья, за вычетом расходов и вознаграждения финансового управляющего.
На необходимость перечисления 10 % на расходы и вознаграждение при продаже единственного заложенного жилья указано также в определении ВС РФ от 06.10.2023 № 304-ЭС23-2129 (3).
Суды не учли, что установление исполнительского иммунитета в отношении процентного вознаграждения нарушает баланс интересов кредиторов и должника.
Кроме того, Управляющий. не согласна с выводом о возможности
обусловить выплату причитающегося процентного вознаграждения
не результатами деятельности финансового управляющего, а интенсивностью его работы.
Подавая согласие на процедуру банкротства физического лица, финансовый управляющий определяет свой уровень занятости данным делом, а также определяет соразмерность вознаграждения.
В рассматриваемом случае финансовый управляющий осуществил все действия, предусмотренные Законом о банкротстве, которые были направлены на реализацию залогового имущества и на погашение требования залогового кредитора.
Судья: Ю.Г. Иваненко
Дата заседания: 13.03.2025
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение о передаче от 18.02.2025 по делу А84-664/2022 (310-ЭС24-16892)
Фабула дела:
Финансовый управляющий обратился в суд с заявлением об установлении процентов по вознаграждению от реализации заложенного единственного жилья в размере 350 385 рублей в рамках дела о банкротстве гражданина.
Позиции судов:
🔸 Суд первой инстанции удовлетворил заявление управляющего, определив, что сумма процентов составляет 7% от вырученной суммы на торгах.
🔸 Апелляционный суд отменил это решение, указав, что средства, предназначенные для приобретения жилья должником, исключены из конкурсной массы.
🔸Суд округа поддержал эту позицию.
Основания для передачи:
Суды апелляционной инстанции и округа не учли, что финансовый управляющий выполнил все предусмотренные законом процедуры по реализации заложенного имущества.
В постановлении Конституционного Суда РФ от 04.06.2024 № 28-П указано, что из конкурсной массы исключаются оставшиеся средства от продажи единственного жилья, за вычетом расходов и вознаграждения финансового управляющего.
На необходимость перечисления 10 % на расходы и вознаграждение при продаже единственного заложенного жилья указано также в определении ВС РФ от 06.10.2023 № 304-ЭС23-2129 (3).
Суды не учли, что установление исполнительского иммунитета в отношении процентного вознаграждения нарушает баланс интересов кредиторов и должника.
Кроме того, Управляющий. не согласна с выводом о возможности
обусловить выплату причитающегося процентного вознаграждения
не результатами деятельности финансового управляющего, а интенсивностью его работы.
Подавая согласие на процедуру банкротства физического лица, финансовый управляющий определяет свой уровень занятости данным делом, а также определяет соразмерность вознаграждения.
В рассматриваемом случае финансовый управляющий осуществил все действия, предусмотренные Законом о банкротстве, которые были направлены на реализацию залогового имущества и на погашение требования залогового кредитора.
Судья: Ю.Г. Иваненко
Дата заседания: 13.03.2025
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
05.03.202510:00
О COVIDном моратории замолвите словечко
Определение о передаче от 18.02.2025 по делу А14-2203/2023 (310-ЭС24-22349)
Фабула дела:
Общество подало иск против Компании о взыскании неустойки за просрочку оплаты по договору.
В ответ Компания предъявила встречный иск о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки.
Позиции судов:
🔸Суд первой инстанции отказал в удовлетворении обоих исков.
🔸Апелляционная инстанция отменила решение в части первоначального иска, взыскала с Ответчика неустойку. В удовлетворении встречного иска отказано.
🔸Кассационная инстанция поддержала решение апелляции.
Основания для передачи:
Ответчик утверждает, что мораторий, введённый постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 428, исключает начисление неустойки в заявленный истцом период.
Заявитель также указывает, что его основным видом деятельности является розничная торговля непродовольственными товарами (ОКВЭД 47.19), включённая в перечень отраслей, пострадавших от пандемии.
Это, по мнению Ответчика, исключает возможность взыскания с него неустойки.
Судья: А.А. Якимов
Дата заседания: 12.03.2025
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение о передаче от 18.02.2025 по делу А14-2203/2023 (310-ЭС24-22349)
Фабула дела:
Общество подало иск против Компании о взыскании неустойки за просрочку оплаты по договору.
В ответ Компания предъявила встречный иск о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки.
Позиции судов:
🔸Суд первой инстанции отказал в удовлетворении обоих исков.
🔸Апелляционная инстанция отменила решение в части первоначального иска, взыскала с Ответчика неустойку. В удовлетворении встречного иска отказано.
🔸Кассационная инстанция поддержала решение апелляции.
Основания для передачи:
Ответчик утверждает, что мораторий, введённый постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 428, исключает начисление неустойки в заявленный истцом период.
Заявитель также указывает, что его основным видом деятельности является розничная торговля непродовольственными товарами (ОКВЭД 47.19), включённая в перечень отраслей, пострадавших от пандемии.
Это, по мнению Ответчика, исключает возможность взыскания с него неустойки.
Судья: А.А. Якимов
Дата заседания: 12.03.2025
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
03.03.202512:00
Банк не вправе удерживать деньги из-за ареста по уголовному делу, если возбуждено банкротство
Определение о передаче от 28.02.2025 по делу А40-8730/2024 (305-ЭС24-23460)
Фабула дела:
Конкурсный управляющий обратился в суд с иском к банку о признании незаконным отказа закрыть расчетный счет и обязании перечислить остаток денежных средств на основной счет должника.
Банк отказал, сославшись на арест денежных средств постановлением следователя по уголовному делу.
Позиции судов:
🔶 Суды трех инстанций в удовлетворении иска отказали.
Суды указали, что банк не вправе самостоятельно отменять арест, наложенный следователем, и должник выбрал ненадлежащий способ защиты нарушенного права.
Основания для передачи:
Конкурсный управляющий указал, что занятая судами позиция и действия банка фактически блокируют формирование конкурсной массы и затрудняют расчет с кредиторами.
По мнению заявителя, такая ситуация позволяет банку удерживать деньги на неопределенный срок, что нарушает права кредиторов должника.
Судья: Д.В. Капкаев
Дата заседания: 20.03.2025
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение о передаче от 28.02.2025 по делу А40-8730/2024 (305-ЭС24-23460)
Фабула дела:
Конкурсный управляющий обратился в суд с иском к банку о признании незаконным отказа закрыть расчетный счет и обязании перечислить остаток денежных средств на основной счет должника.
Банк отказал, сославшись на арест денежных средств постановлением следователя по уголовному делу.
Позиции судов:
🔶 Суды трех инстанций в удовлетворении иска отказали.
Суды указали, что банк не вправе самостоятельно отменять арест, наложенный следователем, и должник выбрал ненадлежащий способ защиты нарушенного права.
Основания для передачи:
Конкурсный управляющий указал, что занятая судами позиция и действия банка фактически блокируют формирование конкурсной массы и затрудняют расчет с кредиторами.
По мнению заявителя, такая ситуация позволяет банку удерживать деньги на неопределенный срок, что нарушает права кредиторов должника.
Судья: Д.В. Капкаев
Дата заседания: 20.03.2025
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
01.03.202519:07
Отзыв в Верховный Суд РФ, если дело еще не передано в коллегию: за, против, подводные камни
Много общался с коллегами, и зачастую мне говорят, что если дело еще не передано в коллегию, то отзыв в Верховный Суд РФ направлять нельзя.
Я решил на эту тему написать заметку.
В заметке разобраны следующие вопросы:
1. Как ознакомиться с кассационной жалобой до ее передачи в коллегию
2. Признает ли Верховный Суд возможность подачи отзыва на кассационную жалобу, если дело не передано
3. Кассационное производство и поступившие в него документы
4. Влияет ли поступивший отзыв на итоговый результат рассмотрения жалобы
5. Что писать в отзыве на кассационную жалобу
6. Что не нужно писать в отзыве на кассационную жалобу
Заметку можно прочитать по ссылке.
Максим Саликов | UNIO law firm
Много общался с коллегами, и зачастую мне говорят, что если дело еще не передано в коллегию, то отзыв в Верховный Суд РФ направлять нельзя.
Я решил на эту тему написать заметку.
В заметке разобраны следующие вопросы:
1. Как ознакомиться с кассационной жалобой до ее передачи в коллегию
2. Признает ли Верховный Суд возможность подачи отзыва на кассационную жалобу, если дело не передано
3. Кассационное производство и поступившие в него документы
4. Влияет ли поступивший отзыв на итоговый результат рассмотрения жалобы
5. Что писать в отзыве на кассационную жалобу
6. Что не нужно писать в отзыве на кассационную жалобу
Заметку можно прочитать по ссылке.
Максим Саликов | UNIO law firm
26.02.202510:16
Бенефициары брошенных компаний ответят в рамках субсидиарной ответственности
Определение о передаче от 21.02.2025 по делу № А53-48051/2023 (308-ЭС24-21242)
Фабула дела:
Завод обратился в арбитражный суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей Компании.
Истец указал, что:
➡️Контролирующие лица не предприняли мер к погашению долга, не инициировали процедуру банкротства.
➡️Деятельность Компании фактически прекращена, отчетность не сдавалась с 2020 года.
➡️В 2024 году в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности информации о месте нахождения и руководстве Компании, налоговый орган инициировал процесс исключения юрлица из реестра.
Истец полагал, что указанные обстоятельства свидетельствуют о недобросовестности ответчиков, что является основанием для их субсидиарной ответственности.
Позиции судов
🔸Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, сославшись на исключительный характер субсидиарной ответственности.
Суд указал, что истец не представил доказательств того, что ответчики намеренно довели Компанию до финансового краха или выводили активы.
🔸Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились.
Основания для передачи :
1. Истец считает, что суды неправомерно возложили на него чрезмерное бремя доказывания — получение полной информации о финансовом состоянии Компании было невозможно без участия самих ответчиков.
2. Истец указывает на совокупность обстоятельств, свидетельствующих о намеренном уходе ответчиков от исполнения обязательств:
– Компания прекратила деятельность после предъявления к ней требований о взыскании долга.
– Руководители не представили документы, подтверждающие объективные причины финансовых проблем.
– Налоговый орган признал данные о местонахождении Компании недостоверными.
3. Суды фактически освободили ответчиков от необходимости доказывать причины неплатежей, что, по мнению истца, нарушает баланс прав сторон.
4. Завод, помимо прочего, сослался на правовые позиции, изложенные в Постановлении КС РФ от 07.02.2023 № 6-П, а также в определениях ВС РФ от 30.01.2020 № 305-ЭС18-14622(4,5,6), от 25.03.2024 № 303-ЭС23-26138, от 26.04.2024 № 305-ЭС23-29091.
Дата заседания: 27.03.2025
Судья: Самуйлов С.В.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение о передаче от 21.02.2025 по делу № А53-48051/2023 (308-ЭС24-21242)
Фабула дела:
Завод обратился в арбитражный суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей Компании.
Истец указал, что:
➡️Контролирующие лица не предприняли мер к погашению долга, не инициировали процедуру банкротства.
➡️Деятельность Компании фактически прекращена, отчетность не сдавалась с 2020 года.
➡️В 2024 году в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности информации о месте нахождения и руководстве Компании, налоговый орган инициировал процесс исключения юрлица из реестра.
Истец полагал, что указанные обстоятельства свидетельствуют о недобросовестности ответчиков, что является основанием для их субсидиарной ответственности.
Позиции судов
🔸Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, сославшись на исключительный характер субсидиарной ответственности.
Суд указал, что истец не представил доказательств того, что ответчики намеренно довели Компанию до финансового краха или выводили активы.
🔸Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились.
Основания для передачи :
1. Истец считает, что суды неправомерно возложили на него чрезмерное бремя доказывания — получение полной информации о финансовом состоянии Компании было невозможно без участия самих ответчиков.
2. Истец указывает на совокупность обстоятельств, свидетельствующих о намеренном уходе ответчиков от исполнения обязательств:
– Компания прекратила деятельность после предъявления к ней требований о взыскании долга.
– Руководители не представили документы, подтверждающие объективные причины финансовых проблем.
– Налоговый орган признал данные о местонахождении Компании недостоверными.
3. Суды фактически освободили ответчиков от необходимости доказывать причины неплатежей, что, по мнению истца, нарушает баланс прав сторон.
4. Завод, помимо прочего, сослался на правовые позиции, изложенные в Постановлении КС РФ от 07.02.2023 № 6-П, а также в определениях ВС РФ от 30.01.2020 № 305-ЭС18-14622(4,5,6), от 25.03.2024 № 303-ЭС23-26138, от 26.04.2024 № 305-ЭС23-29091.
Дата заседания: 27.03.2025
Судья: Самуйлов С.В.
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
24.02.202517:31
На прошлой неделе у нас истребовали еще одну жалобу в Верховный Суд
После каждого истребования дела я анализирую причины, что могло заинтересовать судью. Тестирую что-то новое.
Дело само по себе с довольно понятной фабулой. Однако удовлетворение заявления по данному делу зависит от трактовки судебных актов, вынесенных по другим обособкам в деле о банкротстве.
По опыту могу сказать, что крайне сложно в кассационных жалобах ссылаться на преюдициальные судебные акты, потому что их могут просто не прочитать.
Если копировать кусками выводы, содержащие преюдицию, то это сильно увеличивает размер жалобы, что тоже плохо.
➡️Но я в этой жалобе сделал иначе:
1. Я не стал копировать кусками преюдициальные выводы, а коротко описал, что решили суды в двух смежных обособках и дал отсылки к судебным актам.
2. Я в сноске указал страницу и абзац, где можно найти эти выводы.
➡️Казалось бы, можно остановиться.
3. Я приложил к кассационной жалобе в ВС РФ сами тексты судебных актов, на которые ссылался.
➡️Казалось бы, можно остановиться. Зачем к жалобе приложения? Их же не примут.
Опыт показывает, что их читают и учитывают. Кто-то даже материалы дела сразу прикладывает. Я договоры так прикладывал, другие важные документы.
4.Я взял маркер и отметил в судебных актах важные выводы. Чтобы было удобно найти.
И получается такая логика:
1. Судья прочла в жалобе довод;
2. Она сразу же знает на какой странице его найти;
3. В приложии есть судебный акт, который сразу можно открыть;
4. Там отмечено, где смотреть.
Клиенты ждут от нас полной отдачи, поэтому для победы надо делать все, что мы можем.
Максим Саликов | UNIO law firm
После каждого истребования дела я анализирую причины, что могло заинтересовать судью. Тестирую что-то новое.
Дело само по себе с довольно понятной фабулой. Однако удовлетворение заявления по данному делу зависит от трактовки судебных актов, вынесенных по другим обособкам в деле о банкротстве.
По опыту могу сказать, что крайне сложно в кассационных жалобах ссылаться на преюдициальные судебные акты, потому что их могут просто не прочитать.
Если копировать кусками выводы, содержащие преюдицию, то это сильно увеличивает размер жалобы, что тоже плохо.
➡️Но я в этой жалобе сделал иначе:
1. Я не стал копировать кусками преюдициальные выводы, а коротко описал, что решили суды в двух смежных обособках и дал отсылки к судебным актам.
2. Я в сноске указал страницу и абзац, где можно найти эти выводы.
➡️Казалось бы, можно остановиться.
3. Я приложил к кассационной жалобе в ВС РФ сами тексты судебных актов, на которые ссылался.
➡️Казалось бы, можно остановиться. Зачем к жалобе приложения? Их же не примут.
Опыт показывает, что их читают и учитывают. Кто-то даже материалы дела сразу прикладывает. Я договоры так прикладывал, другие важные документы.
4.Я взял маркер и отметил в судебных актах важные выводы. Чтобы было удобно найти.
И получается такая логика:
1. Судья прочла в жалобе довод;
2. Она сразу же знает на какой странице его найти;
3. В приложии есть судебный акт, который сразу можно открыть;
4. Там отмечено, где смотреть.
Клиенты ждут от нас полной отдачи, поэтому для победы надо делать все, что мы можем.
Максим Саликов | UNIO law firm
20.02.202505:00
Нестабильная преюдиция
Определение от 13.02.2025 по делу № А40-237648/2018 (305-ЭС21-926 (7))
Фабула дела:
Гражданин в рамках дела о банкротстве Общества обратился в суд с возражениями на отказ включить его требование в РТК, заявив ходатайство о восстановлении пропущенного срока предъявления соответствующего требования.
Позиции судов:
🔸Суды трех инстанций в иске отказали.
Суды признали законными мотивы, по которым Конкурсный управляющий отказал во включения требования Гражданина в реестр.
Позиция Верховного суда:
1. Рассмотренное заявление управляющего о признании отсутствующим права Гражданина, вытекающего из договора, на получение в собственность однокомнатной квартиры было удовлетворено ввиду неявки участника строительства в судебное заседание и отсутствия в связи с этим в материалах дела каких-либо документов об оплате цены сделки, то есть вследствие недоказанности встречного предоставления.
По сути, в рамках первого дела на Гражданина был отнесен риск наступления негативных последствий несовершения им процессуальных действий по представлению доказательств.
Вместе с тем подобного рода недоказанность возражений по иску управляющего не свидетельствует об установлении судом имеющего материально-правовое значение отрицательного факта непередачи Гражданином денежных средств и поэтому не образует преюдицию.
2. Гражданин представил ряд доказательств передачи денег.
Данные документы не были предметом рассмотрения судов ранее (при рассмотрении иска о признании отсутствующим требования о получении вещи в натуре) и в нарушение положений ст. 71, 168 и 170 АПК не получили какой-либо оценки при разрешении настоящего спора.
3. Пропуск Гражданином установленного п. 4 ст. 201.4 ЗоБ срока предъявления денежного требования не является основанием для признания данного требования необоснованным.
Пропуск упомянутого срока влечет за собой иные правовые последствия, связанные с корректировкой очередности удовлетворения требования.
Более того, данный срок в силу прямого указания закона мог быть восстановлен судом при наличии уважительных причин его пропуска.
В обоснование уважительности причин пропуска срока Гражданин указывал на то, что по месту регистрации семья Гражданина, действительно, не располагается в связи с отсутствием там необходимых условий, в том числе из-за малой площади помещения.
Фактически семья проживает в другом месте, что не позволило получить уведомления управляющего и своевременно подготовить обращение в суд.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
#банкротство
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Определение от 13.02.2025 по делу № А40-237648/2018 (305-ЭС21-926 (7))
Фабула дела:
Гражданин в рамках дела о банкротстве Общества обратился в суд с возражениями на отказ включить его требование в РТК, заявив ходатайство о восстановлении пропущенного срока предъявления соответствующего требования.
Позиции судов:
🔸Суды трех инстанций в иске отказали.
Суды признали законными мотивы, по которым Конкурсный управляющий отказал во включения требования Гражданина в реестр.
Позиция Верховного суда:
1. Рассмотренное заявление управляющего о признании отсутствующим права Гражданина, вытекающего из договора, на получение в собственность однокомнатной квартиры было удовлетворено ввиду неявки участника строительства в судебное заседание и отсутствия в связи с этим в материалах дела каких-либо документов об оплате цены сделки, то есть вследствие недоказанности встречного предоставления.
По сути, в рамках первого дела на Гражданина был отнесен риск наступления негативных последствий несовершения им процессуальных действий по представлению доказательств.
Вместе с тем подобного рода недоказанность возражений по иску управляющего не свидетельствует об установлении судом имеющего материально-правовое значение отрицательного факта непередачи Гражданином денежных средств и поэтому не образует преюдицию.
2. Гражданин представил ряд доказательств передачи денег.
Данные документы не были предметом рассмотрения судов ранее (при рассмотрении иска о признании отсутствующим требования о получении вещи в натуре) и в нарушение положений ст. 71, 168 и 170 АПК не получили какой-либо оценки при разрешении настоящего спора.
3. Пропуск Гражданином установленного п. 4 ст. 201.4 ЗоБ срока предъявления денежного требования не является основанием для признания данного требования необоснованным.
Пропуск упомянутого срока влечет за собой иные правовые последствия, связанные с корректировкой очередности удовлетворения требования.
Более того, данный срок в силу прямого указания закона мог быть восстановлен судом при наличии уважительных причин его пропуска.
В обоснование уважительности причин пропуска срока Гражданин указывал на то, что по месту регистрации семья Гражданина, действительно, не располагается в связи с отсутствием там необходимых условий, в том числе из-за малой площади помещения.
Фактически семья проживает в другом месте, что не позволило получить уведомления управляющего и своевременно подготовить обращение в суд.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
#банкротство
📌Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Көрсөтүлдү 1 - 24 ичинде 162
Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.